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故意是否是商標(biāo)損害賠償?shù)那疤?/h1>

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2020年1月14日,最高法院在Romag Fasteners,Inc.訴Fossil Inc.等人的案中聽取了口頭辯論。,法院準(zhǔn)備解決就故意是否足以判給商標(biāo)侵權(quán)人的利潤(rùn)而進(jìn)行的分歧。

Romag的律師通過否定被告的主要文字論點(diǎn)來界定該問題,即15 USC§1117(a)中的“服從公平原則”一詞并沒有引入故意剝奪侵權(quán)者利潤(rùn)的要求。然而,律師還基于1999年《蘭納姆法案》修正案,將注意力集中在Romag自己的文本論證上,即國(guó)會(huì)決定使用“故意”修改1125(c)稀釋索賠,而不是1125(a)侵權(quán)索賠,這是國(guó)會(huì)的證據(jù)。意圖避免后者的故意要求。

為了解決Romag的文字論點(diǎn),F(xiàn)ossil的律師聲稱對(duì)1125(a)和(c)的對(duì)待有所不同,因?yàn)椤?1999年修正案做了一些獨(dú)特的設(shè)計(jì)。它是新奇的。它引入了一種新的訴因,即商標(biāo)稀釋,這是沒有歷史可比性的?!痹摻忉寷]有進(jìn)一步討論,但考慮到長(zhǎng)期存在的國(guó)家稀釋法主張(可能提供了歷史類似物),這似乎是有問題的。同樣,與商標(biāo)侵權(quán)索賠相比,此類索賠似乎與欺詐索賠(Fossil依賴于欺詐索賠)相似。

索托馬約爾大法官就“公平”(指第1117(a)節(jié)中的“公平原則”)是否能夠支持因“善意”侵權(quán)或不存在“更為可觀的心態(tài)”的侵權(quán)行為而對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行裁決的問題,向羅馬格的律師提出了質(zhì)疑。 ”作為回應(yīng),Romag的律師主張了其他公平因素-(1)沒有其他救濟(jì)措施來充分補(bǔ)償原告,(2)不能從非法行為中獲利的觀念-可以支持利潤(rùn)裁決,甚至沒有故意。Romag的律師還列舉了《蘭納姆法》之前和之后的案例,在這些案例中,法院因無辜侵權(quán)而獲利,例如Mishawaka,Oakes和Prest-O-Lite案件。

盡管Romag的律師在沒有故意的情況下討論獲利裁決的先例,但Fossil的律師堅(jiān)持認(rèn)為“在兩個(gè)世紀(jì)內(nèi)獲得獲利獎(jiǎng)勵(lì)的每一個(gè)案例都需要有意愿?!痹诮鉀Q每位律師主張中的明顯沖突時(shí),金斯堡法官指出,在各種案件中,被引述的“在“故意”的含義上均缺乏統(tǒng)一的共識(shí)(例如,故意行為是否包括魯ck行為)。金斯伯格(Ginsberg)法官的觀察削弱了化石聲稱擁有將近200年的傳統(tǒng)的傳統(tǒng),在傳統(tǒng)中,始終遵循故意授予利潤(rùn)的要求。盡管判例法存在這些不一致之處,但化石律師認(rèn)為,案件始終至少需要主觀知識(shí)正在進(jìn)行的侵權(quán)行為,并且在這里,審判法院只認(rèn)定化石有過失。

盡管在第1117(a)節(jié)中,很多爭(zhēng)論都集中在“公平原則”和“故意”上,但布雷耶法官卻把重點(diǎn)放在了該節(jié)的后一個(gè)短語上:“如果法院認(rèn)定基于利潤(rùn)的賠償額是不足或過多,法院可根據(jù)案件情況酌情決定對(duì)法院認(rèn)為合理的款項(xiàng)作出判決。”布雷耶法官對(duì)兩位律師提出質(zhì)疑,詢問這句話是否沒有保留足夠的司法自由裁量權(quán),以解決因故意授予利潤(rùn)而可能引起的任何不公平現(xiàn)象。當(dāng)然,化石的律師全心全意地同意,羅馬格的律師很難解釋為什么該規(guī)定不能充分解決故意要求會(huì)阻礙利潤(rùn)追回的不公平案件(如果有)。

案件的律師之間存在鮮明的分歧,他們的言論導(dǎo)致法院面對(duì)了一個(gè)可信度問題,導(dǎo)致Romag的律師在回答時(shí)說:“我沒有上過花哨的法學(xué)院,但我對(duì)此充滿信心我對(duì)判例法的陳述?!甭蓭熇^續(xù)說明化石所依據(jù)的早期普通法“是一團(tuán)糟,還不清楚?!边@包括Romag的律師的解釋,即相同的普通法資料來源說利潤(rùn)裁決需要故意,而損害賠償裁決則需要故意,而后者當(dāng)然不是《蘭納姆法》所規(guī)定的法律狀態(tài)。

金斯堡(Ginsburg)法官輕聲致辭,稱“布拉特-德克薩斯州是一所很好的法學(xué)院?!?br />

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