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知識產(chǎn)權(quán)訴訟中的抗辯

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在知識產(chǎn)權(quán)的司法審判實(shí)踐中,當(dāng)知識產(chǎn)權(quán)人向人民法院提起侵權(quán)訴訟時,侵權(quán)訴訟中被告為了對抗侵權(quán)指控,一般都會迅速收集原告的知識產(chǎn)權(quán)瑕疵的有關(guān)證據(jù)。一方面為自己應(yīng)對訴訟爭取時間,另一方面力求從根本上打垮對手。
一、專利侵權(quán)訴訟中的抗辯
在專利侵權(quán)訴訟中,原告對被告(即專利權(quán)人和其利害關(guān)系人對被控侵權(quán)人)的侵權(quán)指控不一定全部成立。很多情況下,被告被指控的侵權(quán)行為并不能認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán),被告可以針對侵權(quán)起訴從多個方面進(jìn)行抗辯。
1.針對原告訴訟主體資格的抗辯
原告與訴訟標(biāo)的具有法律上的利害關(guān)系,是訴訟得以成立的前提。因此,專利侵權(quán)訴訟中首先應(yīng)對原告的專利技術(shù)實(shí)施權(quán)限作審查。有權(quán)控制專利產(chǎn)品市場總量的權(quán)利人或根據(jù)許可合同獲得訴訟權(quán)的被許可人,即自己實(shí)施專利技術(shù)時的專利權(quán)人、獨(dú)占許可中的被許可人、排他許可中的被許可人和專利權(quán)人、普通許可中的專利權(quán)人,才有權(quán)提起專利侵權(quán)訴訟。原告不能證明其具備訴訟主體資格的,侵權(quán)指控應(yīng)予駁回。
2.專利權(quán)的無效抗辯
專利侵權(quán)訴訟中,最常見的抗辯就是專利無效。專利權(quán)人拿著專利證書到法院打官司,法院假定凡是經(jīng)過專利局審批、授予的專利,都符合專利法關(guān)于授予專利的要求,都是有效的專利。但是,專利的有效性只是一個假定,而不是絕對的。例如:在審查一項(xiàng)發(fā)明是不是具有新穎性的時候,專利局很難做到對國內(nèi)外的所有有關(guān)出版物進(jìn)行無一遺漏的檢索。又如:按照我國專利法規(guī)定,對實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請,并不對其進(jìn)行全面地實(shí)質(zhì)性審查,只進(jìn)行初步的形式上的審查。
基于這些原因,各國的專利法都允許公眾對專利的有效性提出質(zhì)疑,更允許被控侵權(quán)人在專利侵權(quán)訴訟中對專利的有效性提出挑戰(zhàn)。只要被控侵權(quán)人能夠證明原告的專利是無效的,他就不用承擔(dān)專利侵權(quán)的法律責(zé)任。可見,專利法規(guī)定無效程序的目的在于,通過公眾的監(jiān)督,保證專利權(quán)的質(zhì)量,維護(hù)公眾的合法權(quán)利。
根據(jù)我國最高人民法院的有關(guān)規(guī)定,專利侵權(quán)訴訟可以向各省、自治區(qū)、直轄市人民政府所在地的中級人民法院、各經(jīng)濟(jì)特區(qū)人民政府所在地的中級人民法院、以及經(jīng)最高人民法院特批的計(jì)劃單列城市的中級人民法院提起。但是,請求宣告專利權(quán)無效只能向中國專利局的專利復(fù)審委員會提出請求。
在我國,反訴專利權(quán)無效不是向法院直接提出,而是向?qū)@謱@麖?fù)審委員會提出。被告在用專利無效進(jìn)行侵權(quán)抗辯時,法院是否對專利侵權(quán)訴訟中止審理往往事關(guān)重大。因?yàn)椋瑹o效程序啟動后,往往時間很長,如果是發(fā)明專利,還可以經(jīng)過行政訴訟程序,時間會更長。在這個期間,侵權(quán)訴訟如果中止審理,對專利權(quán)人很不利,被告可以趁機(jī)轉(zhuǎn)產(chǎn),或加緊侵權(quán)行為,給專利權(quán)人造成更大損失;如果侵權(quán)訴訟不中止審理,對被控侵權(quán)人又很不利,法院一旦作出侵權(quán)判決生效并執(zhí)行后,萬一專利被宣告無效,無效的決定對已生效并執(zhí)行的判決又無溯及力,即使重新審理侵權(quán)糾紛,被告勝訴后,執(zhí)行回轉(zhuǎn)也很困難。因此,在實(shí)踐中,這個矛盾十分突出。
3.法定免責(zé)事由的抗辯
專利權(quán)是一種排他性的權(quán)利。沒有經(jīng)過專利權(quán)人的許可,任何人都不能擅自制造、使用或者銷售專利產(chǎn)品,或者使用專利方法。但是,為了維護(hù)公眾的利益和防止專利權(quán)人濫用專利權(quán),各國專利法都規(guī)定,在某些特殊情況下,制造、使用或者銷售專利產(chǎn)品、或者使用專利方法的行為不視為侵權(quán)行為,如專利權(quán)用盡原則、非故意行為、先用權(quán)原則、臨時過境、實(shí)驗(yàn)性的使用及個人非營利的使用等幾個方面。
我國《專利法》第63條也規(guī)定了不視為侵犯專利權(quán)的四種情形,即權(quán)利用盡、先用權(quán)、臨時過境和科研及實(shí)驗(yàn)?zāi)康牡氖褂谩?br>4.以訴訟時效為由的抗辯
訴訟時效,是指權(quán)利人在法定期間內(nèi)不行使權(quán)利,就喪失了請求人民法院保護(hù)民事權(quán)益的權(quán)利的一種法律制度。在我國,保護(hù)公民和法人的民事權(quán)利是法院的一項(xiàng)重要任務(wù)。但是,權(quán)利的保護(hù)是有時間限制的,人民法院在法定訴訟時效期間內(nèi),對權(quán)利人的訴訟請求依法予以保護(hù);對于超過了法定訴訟時效期限的訴訟請求,人民法院則不再予以保護(hù)。
我國專利法第62條規(guī)定:“侵犯專利權(quán)的訴訟時效為2年,自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥謾?quán)行為之日起計(jì)算?!睂τ谠V訟時效的起算日,各國專利法規(guī)定不盡相同。我國專利法規(guī)定是從專利權(quán)人或者利害關(guān)系人“得知”或者“應(yīng)當(dāng)?shù)弥鼻謾?quán)行為之日起計(jì)算。
無論侵權(quán)行為的發(fā)生是一個時間點(diǎn),還是一個延續(xù)的過程,對訴訟時效規(guī)定的適用都是一樣的,即都是從專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或應(yīng)當(dāng)?shù)弥謾?quán)行為發(fā)生之日起2年的時間。過了這個時效期間,專利權(quán)人再就侵權(quán)行為提起訴訟,就不能得到法律的保護(hù)了。
訴訟時效屆滿后,如果專利權(quán)仍然有效,專利權(quán)人喪失的僅僅是損害賠償請求權(quán),并沒有喪失要求侵權(quán)人停止侵權(quán)行為的禁止請求權(quán)。如果專利權(quán)人在時效期間屆滿后提起訴訟,要求侵權(quán)人賠償損失并停止侵權(quán)行為,法院應(yīng)該在查明時效期間屆滿的事實(shí)后,駁回賠償損失的請求,同時責(zé)令侵權(quán)人停止侵權(quán)行為。
5.權(quán)利人濫用專利權(quán)的抗辯
專利權(quán)人的權(quán)利包括制止其他人制造、使用、許諾銷售、銷售或者進(jìn)口專利產(chǎn)品,以及向其他人授予專利許可。但是專利權(quán)人的權(quán)利不是無限的,在某些情況下,被控侵權(quán)人可以以專利權(quán)人濫用專利權(quán)作為抗辯,來為自己開脫專利侵權(quán)的法律責(zé)任。如果法庭判定專利權(quán)人濫用專利權(quán)的話,盡管專利是有效的,而且專利侵權(quán)成立,專利權(quán)人也不能用這項(xiàng)專利來對抗被控侵權(quán)人。例如,專利權(quán)人把被許可人“不得以低于某個價格出售專利產(chǎn)品、不得生產(chǎn)和出售可以和專利產(chǎn)品競爭的其他產(chǎn)品”等,作為授予專利許可的條件。再如,甲在公開出售專利產(chǎn)品一年以后才申請專利,對專利局隱瞞了實(shí)情,甲獲得專利以后明知道他的專利會被宣布無效,還對乙提起專利侵權(quán)訴訟。甲的這種行為違反了反壟斷法中有關(guān)“以非法手段壟斷市場”的規(guī)定,構(gòu)成濫用專利,甲的專利也因?yàn)槠湓趯@暾堖^程中的不正當(dāng)行為而無效。
濫用專利的另一種常見的情況是強(qiáng)行搭配。例如,專利權(quán)人甲擁有兩項(xiàng)專利:一項(xiàng)是關(guān)于打火機(jī)的專利,一項(xiàng)是關(guān)于鑰匙鏈的專利。乙有意從甲那里得到打火機(jī)的專利許可,但甲告訴乙,要想得到打火機(jī)專利的許可,乙必須先答應(yīng)兩個條件:一個是乙必須從甲那里買打火機(jī)要用的汽油,另一個是乙還必須同時從甲那里購買鑰匙鏈專利的許可。在這種情況下,甲有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力去影響打火機(jī)的市場,甲的這兩個條件都構(gòu)成了濫用專利。
6.專利申請過程中的欺騙行為
在許多國家,被控侵權(quán)人根據(jù)“專利權(quán)人以不正當(dāng)手段獲得專利”而提出抗辯,這一點(diǎn)在專利侵權(quán)訴訟中的地位很高。使用這一抗辯理由來為自己開脫專利侵權(quán)法律責(zé)任的被告,在訴訟中負(fù)有舉證責(zé)任,他必須證明三點(diǎn):
首先,專利權(quán)人或者他的專利律師、專利代理人,在專利申請過程中有隱瞞或者做假的行為。如對專利局隱瞞法定禁止申請專利的行為、對專利局隱瞞有關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)、向?qū)@痔峤患俚陌l(fā)明日期或假的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等等。
其次,專利權(quán)人或者他的專利律師、專利代理人,在專利申請過程中有隱瞞或者做假的事實(shí)。這些事實(shí)對于專利審查員審批該專利是非常重要的,導(dǎo)致了專利權(quán)的授予。
第三,原告或者他的專利律師、專利代理人,必須有主觀故意或過失,即這些人必須在主觀上有過錯,有意隱瞞或欺騙,或者存在嚴(yán)重的疏忽。
我國的專利法沒有對這項(xiàng)抗辯做出規(guī)定。目前,國內(nèi)的專利司法實(shí)踐還沒有出現(xiàn)這方面的案例。
7.自由公知技術(shù)
在我國的專利侵權(quán)訴訟中,被告用自由公知技術(shù)進(jìn)行抗辯已不乏其例,且有越來越多的趨勢。這個抗辯理由的出現(xiàn),起先是在等同原則上的適用。在適用等同原則進(jìn)行侵權(quán)判斷時,等同物應(yīng)當(dāng)是指侵權(quán)物中替代專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征,并非指整個侵權(quán)物將專利技術(shù)方案全部替換。
在我國的專利司法實(shí)踐中,被告往往直接以自己實(shí)施的是自由公知技術(shù)或者原告申請專利并獲得專利權(quán)的技術(shù)方案是自由公知技術(shù),不應(yīng)獲得專利權(quán)為由作出抗辯。這一觀點(diǎn)和抗辯理由得到了專利界許多人的支持。其法律依據(jù)是我國憲法第51條的規(guī)定:“中華人民共和國公民在行使自由和權(quán)利的時候,不得損害國家的、社會的、集體的利益和其他公民的合法的自由和權(quán)利。”盡管制定憲法的時候還沒有制定專利法,立法者當(dāng)時可能沒有考慮到憲法第51條也可適用于專利侵權(quán)糾紛,但是憲法是國家的根本大法,其中確立的基本原則應(yīng)當(dāng)是毫無例外地普遍適用的。公民和單位顯然有權(quán)利使用自由已有技術(shù),這個權(quán)利不應(yīng)當(dāng)由于專利授權(quán)而受到損害。所以,此時應(yīng)當(dāng)將公眾的利益放在優(yōu)先考慮的地位。
可作為自由公知技術(shù)抗辯的技術(shù)應(yīng)當(dāng)具備一定的條件。這些條件是:①必須是可自由使用的公知技術(shù);②必須是非組合而成的公知技術(shù);③必須是極為近似或完全相同的公知技術(shù)。
8.合同抗辯
合同抗辯是由于從屬權(quán)利和重復(fù)授權(quán)的存在。同一個技術(shù)方案或近似的技術(shù)方案,可能有兩個或兩個以上的專利權(quán)人,因而被告可以以“得到專利權(quán)人的許可”而進(jìn)行抗辯。如果存在從屬權(quán)利的情況,且原告擁有的是從屬專利,但被告得到的是在先專利權(quán)人的許可,生產(chǎn)的又僅僅是在先專利產(chǎn)品,該產(chǎn)品沒有包括從屬專利的全部必要技術(shù)特征,那么,被告的抗辯就可以成立,其行為不構(gòu)成對原告從屬專利權(quán)的侵犯。
如果窮盡上述抗辯事由均不能成立時,被告還可以通過完善的賠償數(shù)額的舉證,以減輕自己的賠償責(zé)任。
二、商標(biāo)權(quán)訴訟中的抗辯
1.原告商標(biāo)是否注冊的抗辯
我國商標(biāo)法保護(hù)的是注冊商標(biāo),沒有注冊的商標(biāo)不受法律保護(hù)。因此,當(dāng)受到原告侵權(quán)指控時,首先審查原告的商標(biāo)是否注冊。如果沒有注冊,侵權(quán)就不成立。當(dāng)然,原告也可能以不正當(dāng)競爭為由另行起訴,那就不是商標(biāo)侵權(quán)的問題了。如果原告的商標(biāo)雖然不是在我國的注冊商標(biāo),但也會以馳名商標(biāo)為由提起侵權(quán)指控,這時,要抗辯的就是針對原告的“馳名商標(biāo)是否成立”來進(jìn)行。
2.原告注冊商標(biāo)是否已經(jīng)被注銷的抗辯
根據(jù)《商標(biāo)法》第44條規(guī)定:“使用注冊商標(biāo),有下列行為之一的,由商標(biāo)局責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊商標(biāo):(一)自行改變注冊商標(biāo)的;(二)自行改變注冊商標(biāo)的注冊人名義、地址或者其他注冊事項(xiàng)的;(三)自行轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的;(四)連續(xù)三年停止使用的?!钡冢矗稐l規(guī)定:“注冊商標(biāo)被撤銷的或者期滿不再續(xù)展的,自撤銷或者注銷之日起一年內(nèi),商標(biāo)局對與該商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)注冊申請,不予核準(zhǔn)?!边@就意味著在這一年內(nèi),該商標(biāo)應(yīng)該視為非注冊商標(biāo),不受法律的保護(hù),因此,侵權(quán)指控也就不成了。
3.原告商標(biāo)權(quán)與在先權(quán)利沖突抗辯
《商標(biāo)法》第9條規(guī)定:“申請注冊的商標(biāo),應(yīng)當(dāng)有顯著特征,便于識別,并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突?!痹嬉呀?jīng)注冊的商標(biāo)的圖案,是否是他人的在其申請前的已有著作權(quán),如果他人合法的著作權(quán)在其申請商標(biāo)之前,那么,該商標(biāo)權(quán)的圖案就已經(jīng)侵犯了他人的合法著作權(quán),因此,商標(biāo)權(quán)就有瑕疵。
如果該圖案的著作權(quán)人提出權(quán)利要求,就會導(dǎo)致注冊商標(biāo)權(quán)的無效。當(dāng)然,如果原告和該圖案的著作權(quán)人達(dá)成和解及許可使用協(xié)議,那么該商標(biāo)權(quán)的瑕疵就被彌補(bǔ)。
另外,原告的注冊商標(biāo)是否是以不正當(dāng)手段搶注他人的商標(biāo),也可以稱為抗訴的一個重要理由?!渡虡?biāo)法》第31條指出:“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利,也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?!?br>4.法定事由的免責(zé)抗辯
商標(biāo)權(quán)也是一種排他性的權(quán)利。沒有經(jīng)過商標(biāo)權(quán)人的許可,任何人都不能擅自制造、使用、銷售或者許諾銷售該注冊商標(biāo)及其商品。但是,為了維護(hù)公眾的利益和防止商標(biāo)權(quán)人濫用商標(biāo)權(quán),各國都對如合理使用、權(quán)利用盡和個人非營利等幾個方面的使用予以免責(zé)。
5.針對商標(biāo)的相似性的抗辯
主要是看被告的商標(biāo)是否與原告的注冊商標(biāo)在圖案、色彩、結(jié)構(gòu)上的差異性,如果不是相同或相近,則不夠成侵權(quán)。當(dāng)然,如果對方的商標(biāo)不是馳名商標(biāo),不是用在與原告注冊商標(biāo)登記的商品相同或者相似,也不夠成侵權(quán)。
6.不知情侵權(quán)且提供商品的來源的免責(zé)抗辯
根據(jù)《商標(biāo)法》第56條規(guī)定:“銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品,能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的,不承擔(dān)賠償責(zé)任?!边@一條的目的不在于抗辯是否侵權(quán),而在于抗辯是否承擔(dān)賠償責(zé)任。在實(shí)踐中也是一條“退而求其次”的無奈之舉。
三、著作權(quán)訴訟中的抗辯
1.原告是否具有合法權(quán)利的抗辯
著作權(quán)是由著作的作者享有的,當(dāng)事人能否證明自己的作者身份,將是一個很好的抗辯理由。如果不是作者的原告提出著作權(quán)侵權(quán)指控,那么就要通過職務(wù)作品或者委托作品的合同關(guān)系來證明原告的訴訟主體資格,如果不能證明或者證明不成立,那么侵權(quán)指控就不能成立。
2.原告著作權(quán)是否在保護(hù)期內(nèi)的抗辯
由于公民作品的著作權(quán)保護(hù)期為作者有生之年加死后50年,單位作品的著作權(quán)為發(fā)表后的50年(如果50年內(nèi)沒有發(fā)表的,不再保護(hù)),所以對于著作權(quán)侵權(quán)指控抗辯的重要一點(diǎn)就是著作權(quán)是否還在保護(hù)期內(nèi),否則侵權(quán)指控就不能成立。當(dāng)然,對于一些永久性保護(hù)的作品則另當(dāng)別論。
3.法定事由的免責(zé)抗辯
著作權(quán)也是一種排他性的權(quán)利。但是,在給予一個主體排他權(quán)利的時候,實(shí)際上是剝奪了其他人使用的權(quán)利。因此,為了維護(hù)公眾的利益和防止著作權(quán)人濫用著作權(quán),《著作權(quán)法》第22條規(guī)定,在下列情況下使用作品,可以不經(jīng)著作權(quán)人許可,不向其支付報(bào)酬,但應(yīng)當(dāng)指明作者姓名、作品名稱,并且不得侵犯著作權(quán)人依照本法享有的其他權(quán)利。即為個人學(xué)習(xí)、研究或者欣賞,使用他人已經(jīng)發(fā)表的作品;為介紹、評論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當(dāng)引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品;國家機(jī)關(guān)為執(zhí)行公務(wù)在合理范圍內(nèi)使用已經(jīng)發(fā)表的作品;對設(shè)置或者陳列在室外公共場所的藝術(shù)作品進(jìn)行臨摹、繪畫、攝影、錄像;將中國公民、法人或者其他組織已經(jīng)發(fā)表的以漢語言文字創(chuàng)作的作品翻譯成少數(shù)民族語言文字作品在國內(nèi)出版發(fā)行;將已經(jīng)發(fā)表的作品改成盲文出版等12個方面。
四、商業(yè)秘密權(quán)訴訟中的抗辯
1.被告通過證明自己商業(yè)秘密獲得的合法途經(jīng)進(jìn)行抗辯
商業(yè)秘密的主體是多個的,每一個人都可以通過合法途經(jīng)獲得相同的商業(yè)秘密。因此,當(dāng)被控商業(yè)秘密侵權(quán)時,被告首先要證明自己使用的被控技術(shù)的合法來源。
一般地,商業(yè)秘密的合法來源包括:自行研制,合同委托研制,通過合同購買、許可、受讓,受贈,他人泄漏以及逆向工程的研究。
如果是采取偷竊、敲詐、欺騙、不正當(dāng)競爭(如將對方的技術(shù)人員高價買通)等非法方式得到的商業(yè)秘密,是不能受到法律保護(hù)的。
2.原告的商業(yè)秘密是否公知技術(shù)的抗辯
商業(yè)秘密是以當(dāng)事人自我保密為前提的,其技術(shù)本身的特征并沒有經(jīng)過相關(guān)的法律程序認(rèn)定。為此,實(shí)踐中常有些原告,將自己用的比較順手的技術(shù)當(dāng)做商業(yè)秘密來保護(hù),而實(shí)際上這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)是同行業(yè)的公開的或者共有的技術(shù)。因此,原告的商業(yè)秘密是否具有與公有知識不同的特性,是判斷其商業(yè)秘密成立與否的前提。原告如果不能證明,那么,其據(jù)此提出的訴訟侵權(quán)就不能成立。當(dāng)然,商業(yè)秘密的技術(shù)水平高低,并不是評價商業(yè)秘密的前提條件,這一點(diǎn)在實(shí)踐中也應(yīng)該予以注意。
3.原告獲得商業(yè)秘密途經(jīng)的合法性抗辯
商業(yè)秘密雖然不需要經(jīng)過嚴(yán)格的法律認(rèn)定,但它卻是權(quán)利人通過一定的時間、資金、智慧的投入而形成的有利于自己生產(chǎn)、經(jīng)營的技術(shù),或者是通過購買合同、逆向工程等合法方式受讓得來的。如果是通過非法(如偷竊、騙取等)途徑獲得的商業(yè)秘密,那么原告指控他人的侵權(quán)訴訟是不能受到法律支持的。
4.權(quán)利人是否采取了適當(dāng)?shù)谋C艽胧┑目罐q
商業(yè)秘密是以其權(quán)利人通過有效的保密手段來體現(xiàn)其權(quán)利特征的。如果商業(yè)秘密權(quán)利人不能證明自己為該商業(yè)秘密采取的保密手段和支出,那么,其以商業(yè)秘密受到侵害為由所提出的訴訟,就不能得到法律的支持。
最后,被告如果不能完全否認(rèn)商業(yè)秘密特別是技術(shù)秘密的侵權(quán)存在時,還可以通過把自己被控技術(shù)與原告的商業(yè)秘密進(jìn)行等同性的比較,是否完全可以替代還是個別技術(shù)特征上的可以替代,從而盡量減少賠償?shù)呢?zé)任。

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